ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Термин «инновация» впервые был введен Й. Шумпетером в 1912 г. в работе «Теория экономического развития». Под инновацией он понимал новшество, которое применено в области технологии производства или управления некоторой хозяйственной единицы. Согласно Й. Шумпетеру инновация является одним из главных двигателей, генераторов прибыли. Чаще всего инновация генерируется научно- исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, изменением перспектив рынка.

За прошедшие 90 лет по мере развития экономики понятие «инновация» приобрело более широкий смысл и относится теперь не только к области технологии производства, а распространяется на организационные, финансовые и любые другие методы, которые содействуют функционированию предприятия. Инновациями называют новшества в области управления кадрами, кассовых расчетов, торговой политики, использования функциональных структур и т.д. Например, в основу создания компании Dell был положен новый способ продажи компьютеров, придуманный ее основателем Майклом Деллом. Сами же компьютеры, производимые этой компанией, не отличались от компьютеров других фирм. Но именно новый метод продаж позволил компании Dell занять лидирующее положение на рынке вычислительной техники.

Шумпетер отмечал, что инновация генерируется научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками (НИОКР). Он не включал собственно НИОКР в процесс инновационной деятельности, однако говорил об их связи, о последовательности одного и другого, хотя и не об обязательной неразрывной связи.

Рассмотрим реальную ситуацию в сфере инновационной деятельности. Пусть компания «А» впервые применила научный результат — на рынке появился новый товар, а компания «Б» только закупила у компании «А» лицензию на производство этого, уже известного на рынке (но на рынке, например, другой страны) товара. Для разработки этого нового товара в свое время кем-то была проделана научная работа. И если для компании «А» принципиально важно, кем выполнена работа, то для компании «Б» это уже такого значения не имеет. Почему же научная работа обязательно должна непосредственно предшествовать, почему только первое применение? Следует учесть, что любая, даже трансконтинентальная компания, действует только на определенном (в географическом смысле) рынке. Для потребителя на доступном ему рынке этот товар появился впервые. Чем в экономическом смысле отличается первое применение от второго? Ответ однозначен, только степенью риска. Тогда есть ли смысл отделять первое применение от второго? Есть, но только совершенно в другом смысле — новый товар или новая технология внутри данной производственной компании. Дальше для компании вопрос уже чисто количественный — доля нового товара в объеме производства, в емкости рынка, на котором она действует, а отнюдь не в новизне (как для нее, так и для потребителя) товара.

Говоря о стадиях развития компаний, можно выделить предприятия-лидеры и предприятия-последователи. Лидеры — это предприятия, являющиеся инициаторами инноваций, которые затем подхватываются другими предприятиями-последователями. Лидеры работают в условиях повышенного риска, но при удачной реализации инноваций имеют запас «экономической прочности», который выражается в наличии портфеля новой конкурентоспособной продукции, более низких по сравнению со средними удельными издержками производства. Последователи, напротив, меньше рискуют, но имеют более низкие экономические показатели и показатели конкурентоспособности.

Ответ на вопрос, лидер вы или последователь, является первым важным вопросом, на который надо дать четкий ответ. Важно понимать, что быть последователем отнюдь не зазорно. Это определяется не только психологическим типом бизнесмена, его склонностью к риску, но и очень значительным влиянием конкретного вида бизнеса, а также конкретной экономической ситуацией в этом виде бизнеса и на этом секторе рынка. Поэтому сегодняшнее предприятие- последователь завтра может быть лидером и наоборот. У предпринимателя есть выбор — быть лидером или последователем не навсегда, а только на тот конкретный проект, который реализуется в данный момент.

Вопрос о лидерах и последователях можно сформулировать и по- другому: вы хотите разработать или выпустить на рынок новый продукт? Разница помимо риска заключается в том, что придется проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Технологические работы придется проводить все равно, поскольку, даже если вы купили лицензию и набор конструкторской и технологической документации у фирмы, которая уже выпускает данный товар, необходимо осуществить привязку технологии к тому набору оборудования, которое есть.

Самый простой вариант — покупка лицензии. Данный товар уже имеет хождение на рынке, но спрос удовлетворен не полностью, а компания, впервые освоившая производство этого товара, не может или не хочет расширять его производство или будет расширять его производство, но на ваш конкретный регион она выходить с ним не намерена.

Последовательность действий при покупке лицензий должна быть примерно следующая.

Прежде всего необходимо выбрать новый товар, что означает:

  • • рассмотреть перечень товаров, которые более или менее подходят для вашего производства, набора оборудования, квалификации работников и т.д.;
  • • изучить емкость рынка, т.е. опросить потенциальных потребителей товара, возможно, заключить с ними договор о намерениях. Говоря современным языком, провести маркетинг;
  • • если результаты первых двух шагов удовлетворяют, следует обратиться на фирму-производитель. Почему это только третий шаг? Потому что один из первых вопросов, который будет задан, — это вопрос о предполагаемом объеме выпуска и о предполагаемом рынке.

Применение стандартных договорных конструкций позволяет существенно снизить затраты труда (в том числе интеллектуального) при составлении договоров и не делать многих типичных ошибок. Особенно полезными в этом смысле могут быть комплекты договоров с комментариями, в которых объяснен не всегда очевидный смысл отдельных статей договора и показана суть используемых правовых конструкций, как правило, незнакомых широкому кругу предпринимателей, действующих в производственной сфере. Соответствующие издания легко найти в книжном магазине. Предлагаемые в них конструкции договоров возникли в процессе решения практических вопросов. Каждая конструкция предназначена для решения конкретного и, как правило, неординарного вопроса [13].

Стоимость лицензии определяется:

  • • объемом производства;
  • • возможностью использования товарного знака основного производителя;
  • • оговоренными границами рынка продаж;
  • • объемом и подробностью передаваемой документации;
  • • возможностью пользоваться дополнительными консультациями или технической помощью основного производителя и многими другими параметрами.

Чем более полон лицензионный контракт, тем он ближе к договору франчайзинга.

Если вы отнесли себя к категории лидеров, а не последователей, то ваша линия поведения совсем другая. Вы должны найти потребителей и заказать или разработать новый научно-технический продукт, который затем примените в своем производстве. Исходной сферой, где рождаются наиболее революционные инновации и доводятся до стадии практического внедрения в производство, является наука. От момента зарождения идеи до ее практического применения научная разработка проходит ряд стадий.

Процесс создания и освоения новой техники начинается с фундаментальных исследований, направленных на получение новых научных знаний и выявление наиболее существенных закономерностей. Цель этого этапа — раскрыть новые связи между явлениями, познать новые закономерности развития природы и общества безотносительно к их конкретному использованию. Фундаментальные исследования делятся на теоретические и поисковые.

К теоретическим относятся исследования, задачей которых являются научные открытия, обоснование новых понятий и представлений, создание новых теорий. Задачей поисковых исследований является поиск новых принципов создания изделий и технологий, новых, не известных ранее свойств материалов и их соединений, методов анализа и синтеза. В поисковых исследованиях обычно известна цель намечаемой работы, более или менее ясны теоретические основы, но отнюдь не конкретные направления. В ходе таких исследований находят подтверждение теоретические предположения и идеи, хотя они иногда могут быть отвергнуты или пересмотрены.

Фундаментальная наука выступает в качестве генератора идей, открывает прорывы в новые области. Но положительный выход фундаментальных исследований составляет менее 5%. Ясно, что в условиях рыночной экономики заниматься этими исследованиями фирменная наука, как правило, себе позволить не может. Во всем мире большая часть фундаментальных исследований финансируется за счет бюджета государства.

На следующей стадии проводятся прикладные научно-исследовательские работы (НИР). Они направлены на исследование путей практического применения открытых ранее явлений и процессов. НИР прикладного характера ставят своей целью решение технической проблемы, уточнение неясных теоретических вопросов, получение конкретных научных результатов, которые в дальнейшем будут использованы в опытно-конструкторских работах (ОКР), т.е. на третьей стадии развития научной разработки. ОКР — завершающая стадия исследований, это своеобразный переход от лабораторных условий и экспериментального производства к промышленному производству. Цель ОКР — создание (модернизация) образцов новой техники, которые могут быть переданы после соответствующих испытаний в серийное производство или непосредственно потребителю. На этой стадии проводится окончательная проверка результатов теоретических исследований, разрабатывается соответствующая техническая документация, изготавливаются и испытываются образцы новой техники.

Завершающей стадией процесса исследования является опытное производство, подтверждающее, с одной стороны, технологическую реализуемость результатов прикладных исследований, а с другой — востребованность этих результатов обществом (потребителями). Этой стадией заканчиваются работы, связанные со сферой науки, и начинается процесс промышленного производства. В производстве знания материализуются, а исследование находит свое логическое завершение. Раньше считалось, что промышленное производство — самый капиталоемкий этап. Для многих традиционных товаров это верно и сейчас. В условиях так называемой экономики знаний стоимость НИОКР может и превышать стоимость организации производства.

Безусловно, инновация, идущая непосредственно от фундаментальных исследований, может привести к революционным изменениям на рынке и принести гораздо большие экономические выгоды, нежели эволюционная инновация, незначительно меняющая конечный продукт. Но чем длиннее путь, тем больше препятствий и опасностей встречаются на нем. И очень многие хорошие начинания так и не смогли реализоваться. Поэтому совершенно не обязательно, чтобы научный процесс прослеживался от законов Ньютона до выпуска нового типа тормозных накладок для автомобиля. Главное, чтобы он заканчивался на рынке. Причем на рынке, где не только продают, но и покупают, поскольку именно приобретение, покупка технологического продукта позволяет окупить понесенные затраты.

Раньше инновационный процесс часто проходил либо на одном предприятии (вспомним, например, Эдисона или Форда), либо в рамках устоявшейся кооперации (НИИ — КБ — завод). С ускорением научно-технического прогресса и открытием границ возник мировой инновационный рынок, направленный на скорейшее внедрение результатов интеллектуальной деятельности. Для этого рынка характерно мировое разделение труда по всем этапам инноваций. Например, результаты исследований европейских ученых в лабораториях США реализуются в Японии в виде производственных линий, на которых в Таиланде собирают новые модели телевизоров.

Важно, что этапы реализации любого инновационного проекта отражают определенные качественные изменения. Завершение этапа характеризуется как определенными достижениями в развитии проекта, так и снижением соответствующих рисков на пути его реализации. В литературе эти этапы называют по-разному, но их суть, их последовательность остается одной: идея, прототип, опытная партия, массовое производство, реализация.

По причинам возникновения инновации можно разделить на реактивные и стратегические. Реактивные инновации — реакция фирмы на нововведения, осуществленные конкурентом. Эти инновации фирма вынуждена производить вслед за конкурентом, чтобы быть в состоянии вести борьбу на рынке. Стратегические инновации носят упреждающий инициативный характер, направлены на получение конкурентных преимуществ в перспективе.

В случае реактивной инновации конкурент вводит инновацию, в результате для него соотношение между затратами и эффективностью (так называемая точка эффективности) улучшилось, его производство становится более выгодным. Чтобы не отстать, фирма вынуждена произвести дополнительные затраты, обновить процесс и тоже повысить эффективность. Беда в том, что ваша эффективность, как правило, ниже, чем у конкурента: рынок-то уже перехвачен.

В случае стратегической инновации предприятие разрабатывает новый процесс, в котором эффективность достигается с меньшими затратами.

Права собственности. Все права собственности на результаты интеллектуальной деятельности делятся на два сильно различающихся направления: авторское право и промышленная собственность.

Авторское право возникает с момента первой публикации произведения. Закон «Об авторском праве и смежных правах» не установил, что значит публикация или публичное исполнение. Ни место, ни время, ни количество участников такого исполнения не определено.

Авторское право распространяется в основном на произведения искусства: музыку, живопись и скульптуру, прозу и поэзию и т.д., а так же на произведения науки, т.е. любая научная публикация, будь то научная статья, опубликованная в журнале, научный отчет, монография или даже просто выступление на научной конференции с докладом, попадает под охрану авторского права.

Авторское право распространяется на форму произведения, а не на его содержание, т.е. та же самая мысль, переписанная другими словами, есть новый объект права, у этого объекта есть другой автор, также имеющий авторские права.

Важно отметить, что государство не имеет отношения к охране авторских прав. Если автор считает, что его авторские права нарушены, т.е. кто-то опубликовал его произведение, но под своей фамилией, то только автор может по этому поводу обратиться в суд с иском о нарушении авторских прав. Более того, вся тяжесть доказательства о нарушении также ложится на автора. И только в случае соответствующего решения суда государственная машина в лице судебного исполнителя начнет действовать. Это называется «защита авторских прав» (обратите внимание, что здесь употребляется не слово «охрана», а слово «защита»), к этому процессу государство имеет отношение не только в лице суда, но и в лице всех правоохранительных органов. Именно поэтому ищут и уничтожают контрафактную продукцию органы МВД.

Признаком, что данное произведение находится под охраной закона об авторском праве, является наличие на нем значка О. Значок этот происходит от английского слова «copyright» — право на копирование. На любом издании, в любой книге, журнале, газете сегодня этот значок присутствует, а иногда их даже несколько. Это потому, что Закон «Об авторском праве и смежных правах» охраняет не только права автора, но и его «смежников»: исполнителя, издателя, оформителя и т.д. Объем прав у них иной, чем у автора, но их права тоже охраняются.

Авторское право, хотя и не всемирно, но одновременно действует во множестве стран, присоединившихся к соответствующей международной декларации. Россия тоже в этом процессе участвует. Таким образом, совершенно неважно, где произведение было впервые опубликовано.

Поскольку защита авторских прав требует не только значительных усилий по поиску «виновного», но и определенной юридической квалификации, то закон предусмотрел возможность авторов (а также исполнителей, изготовителей) объединяться в соответствующие общества, которые от их имени занимаются всей этой сложной механикой. Например, Российское авторское общество (РАО) объединяет и защищает права нескольких десятков тысяч авторов. Аналогичных организаций, охраняющих права произведений науки, пока не существует. Но, естественно, никто не возбраняет научной организации обратиться в суд по поводу нарушения законодательства. Поэтому, если предварительно не было оговорено с автором право на копирование, не законным является распространение или даже на тиражирование результата. Таким образом, если, например, не одна производственная площадка, а несколько, и на всех планируется применить результат научной работы, необходимо это предусмотреть в изначальном договоре с научной организацией либо заключить с ней дополнительное соглашение.

Авторское право не бессрочно, оно действует в течение жизни автора и 50 лет после его смерти. Хотя для представителей производственного бизнеса, это особого значения не имеет. Любая научная мысль за такой срок устареет.

К объектам авторского права относятся программы для ЭВМ и базы данных. В качестве объекта охраны действующим законом признается конкретная реализация алгоритма в виде совокупности данных и команд. К объектам авторского права относятся оригинальные схемотехнические решения, которые принадлежат общему классу «Топология интегральных микросхем».

Промышленная собственность — представляется изобретением, полезной моделью, промышленным образцом, товарными знаками, знаками обслуживания и наименования мест происхождения товаров.

В соответствии с Патентным законом РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Существенных отличий изобретений от объектов авторского права много:

  • • охране подлежит существо изобретения, а не форма изложения этого существа. Естественно, чтобы упростить дело, пришлось придумать стандартизированную форму изложения существа изобретения, так называемую формулу изобретения;
  • • здесь важен не факт публикации, а факт регистрации. Изобретение должно быть зарегистрировано в специальном государственном органе — Патентном ведомстве (Роспатенте). В обязанности Роспатента входит проверка (экспертиза): изобрел ли кто-то то же самое раньше. Поскольку экспертиза занимает определенное время, то с момента обращения в Роспатент с просьбой зарегистрировать изобретение до момента регистрации проходит несколько месяцев. Если никто раньше ничего похожего не придумал, то Роспатент выдает «охранную грамоту» — патент. В патенте указаны дата приоритета (дата обращения изобретателя в патентное ведомство) и дата регистрации. Кроме этого, в патенте, естественно, указывается существо изобретения, его формула;

объектом авторского права является любой текст, хоть поздравительная открытка. Патентный же закон установил ряд ограничений на то, что не может считаться изобретениями, в частности: открытия, научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для электронных вычислительных машин; решения, заключающиеся только в представлении информации; объекты не могут быть признаны изобретениями сами по себе. В составе же более глобального изобретения они могут употребляться и в этом случае охраняются как составная часть изобретения. Например, запатентован способ контроля над каким-либо объектом, причем для этого употреблен, в частности, компьютер со специально разработанной программой. В этом случае компьютерная программа сама по себе не является изобретением, а только входит в состав изобретенного способа; не признаются также патентоспособными: сорта растений, породы животных; топологии интегральных микросхем; решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали;

здесь очень важно, была ли и когда была предварительная публикация. Если — да (например, такой-то образец был показан на выставке), то изобретение уже не признают. Закон допускает раскрытие информации, относящейся к изобретению, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказательства данного факта лежит на заявителе;

патент действует только в пределах страны, его выдавшей. Охрана изобретения в других странах будет производиться только после оформления патента в этих странах; каких-либо объединений авторов изобретений Патентный закон не предусмотрел, однако вместо этого придуманы патентные поверенные. По существу, это юристы, специализирующиеся в вопросах охраны прав изобретателей и делающих на этом свой бизнес. Эти поверенные должны иметь соответствующую лицензию;

если хотите использовать объект, охраняемый законом об авторском праве, достаточно договориться с автором и заключить договор. В случае изобретения такие договоры (лицензионные договоры) до вступления их в силу должны быть зарегистрированы в патентном ведомстве. Без регистрации договор недействителен;

  • • лицензия на использование изобретения может быть исключительной (только вы имеете право на его использование) и неисключительной (автор сохраняет за собой право выдать лицензию еще кому-то). Понятно, что размер платы в этих ситуациях различен;
  • • срок действия патента на изобретение двадцать лет, он может быть продлен, но не более чем на пять лет. В отличие от объекта авторского права за поддержание патента в силе автор изобретения должен платить определенную пошлину. Это заставляет автора изобретения искать потенциального потребителя. Распространена также переуступка прав, когда специальные фирмы скупают права авторов изобретений, берут на себя расходы по поддержанию патента в силе, но и, естественно, риск, что изобретением никто не воспользуется и затраченные средства пропадут. Практика показала, что при хорошо организованной предварительной экспертизе это весьма прибыльный бизнес.

Полезная модель — это техническое решение, относящееся к устройству. Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В качестве промышленного образца охраняется художественноконструкторское решение изделия промышленного или кустарноремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и/или эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

В случае полезной модели и промышленного образца действует то же правило о предварительной публикации (не более шести месяцев), что и для изобретения. В принципах охраны изобретения, полезной модели и промышленного образца много общего, поскольку в данном случае действует один и тот же законодательный акт — Патентный закон. Существенное различие только в сроках: патент на полезную модель действует пять, а на промышленный образец — десять лет. Все это важно знать и понимать не только потому, что следует соблюдать права авторов изобретений, но и по другой причине. Сегодня качество товара рассматривается как степень соответствия требуемым покупателем параметрам и свойствам, а покупатели весьма разные. Что хорошо для одного, совершенно не подходит для другого. Качество стоит денег. И деньги, которые будут тратиться, чтобы создать единицу товара, делятся на две части. Часть денег, т.е. часть стоимости товара, должна обеспечить соответствие товара требованиям по безопасности. Это тот минимум, без которого товар в соответствии с законодательством о техническом регулировании на реализацию вообще не попадет. Вторая часть средств вкладывается в остальные элементы качества: внешний вид (дизайн), модность, упаковку, цвет, фасон и т.д. В свою очередь, внешний вид товара и есть промышленный образец. Поэтому, с одной стороны, надо проследить, чтобы другие изготовители не предъявили претензий по поводу одинакового внешнего вида, а с другой стороны, следует защитить внешний вид своего товара. Таким образом, можно быть не только потребителем патентной информации, но и (а вернее, даже обязаны) оформить свой промышленный образец, свой товар в Роспатенте.

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров попадают под сферу действия закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Эти знаки называют средствами индивидуализации. Товарный знак (для товара) и знак обслуживания (для работ и услуг) — обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг как юридических, так и физических лиц. С точки зрения указанного закона товарный знак и знак обслуживания практически синонимы. Даже в тексте закона и то, и другое называется товарным знаком.

Правовая охрана товарного знака предоставляется на основании его государственной регистрации. Обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. Правообладатель вправе запрещать использование товарного знака другими лицами. Незаконным признается использование без разрешения правообладателя товарного или сходного с ним знака в отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним обозначения:

  • • на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
  • • при выполнении работ, оказании услуг;
  • • на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
  • • в предложениях к продаже товаров;
  • • в сети Интернет, в частности в доменном имени, и при других способах адресации.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации в любом цвете или цветовом сочетании. В части полезной модели или промышленного образца можно быть, а можно и не быть правообладателем, но в части товарного знака им быть необходимо. Иначе говоря, надо придумать товарный знак и его зарегистрировать. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

  • • вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
  • • являющихся общепринятыми символами и терминами;
  • • характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;
  • • представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров;
  • • являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;
  • • эквивалентных названию известного произведения науки, литературы или искусства, фрагменту, персонажу или цитате из такого произведения без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
  • • представляющих собой фамилии, имена, псевдонимы или производные от них обозначения, портрет и факсимиле известного лица без согласия этого лица или его наследника.

Не допускается также регистрация в качестве товарных знаков:

  • • обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходных с ними до степени смешения обозначений. Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа;
  • • тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников.

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров и имеющие более ранний приоритет, признанные в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

Срок действия регистрации товарного знака — десять лет, считая с даты подачи заявки в патентное ведомство, и он может быть продлен каждый раз на десять лет. На охрану объекта законодательством об авторском праве указывает обозначение на нем значка ©. В отношении товарного знака также предусмотрена возможность предупредительной маркировки: в виде латинской буквы «R» или ® либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак». Любой такой значок указывает, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации.

Наименование места происхождения товара — это современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта. Наименование обозначается на товаре, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и/или людскими факторами. Правовая охрана наименования места происхождения товара возникает на основании его регистрации. Наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано одним или несколькими юридическими или физическими лицами. Право пользования этим же наименованием места происхождения товара может быть предоставлено любому юридическому или физическому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же основными свойствами. Экспертизу, регистрацию наименования места происхождения товара в Реестре и выдачу свидетельства производит Патентное ведомство. Свидетельство действует до истечения десяти лет, считая с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Использованием наименования места происхождения товара считается применение его на товаре, этикетках, упаковке, в рекламе, проспектах, счетах, бланках и иной документации, связанной с введением товара в гражданский оборот.

Не допускается использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями как «род», «тип», «имитация» и тому подобными. Не допускается использование сходного обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы наименования мест происхождения товаров или обозначения, сходные с ними до степени смешения, являются контрафактными.

Обладатель свидетельства может проставлять рядом с наименованием места происхождения товара предупредительную маркировку в виде словесного обозначения «зарегистрированное наименование места происхождения товара» или «зарегистрированное НМПТ», указывающую на то, что применяемое обозначение является зарегистрированным наименованием места происхождения товара.

Таким образом, объекты авторского права и объекты промышленной собственности и средства индивидуализации существенно различаются как по объему прав автора, так и по принципам их охраны. Однако есть объекты, которые являются промежуточными между теми и другими. Эти объекты попадают под действие законов «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и «О правовой охране топологии интегральных микросхем». С одной стороны, такие объекты рассматриваются законодательством как объекты авторского права. С другой стороны, они подлежат предварительной регистрации, как и объекты промышленной собственности. Без регистрации правовая охрана на них не распространяется. Поэтому, если вы являетесь потребителем компьютерных программ, в том числе и всем известных (например, Word), то вы обязаны приобрести лицензию на их использование, а если вы производитель программ, то должны их зарегистрировать, поскольку иначе они охраняться не будут.

Управление нематериальными активами. Все объекты интеллектуальной собственности относятся к нематериальным активам. Такие объекты в бухгалтерском балансе учитываются отдельно от основного производственного оборудования. Другой у них и порядок амортизации. Все, что сказано о регистрации, защите, обращении в суд при нарушении прав на интеллектуальную собственность (ИС), и есть управление нематериальными активами.

В условиях экономики знаний доля стоимости прав на объекты ИС в общей стоимости одной единицы товара может быть очень большой. Если в XX в. было принято считать, что на интеллектуальную собственность приходится не более 10% стоимости товара, то сейчас это нередко больше 60%. Поэтому правильное управление нематериальными активами часто приобретает решающее значение для экономики предприятия.

Объекты интеллектуальной собственности (ОИС) являются весьма специфическим товаром, поскольку их форма характеризуется не материальным воплощением, а идеальным образом материальных объектов и процессов. Охранные документы на интеллектуальную собственность (патенты и свидетельства) — это те же самые ценные бумаги, которые могут быть рентабельным товаром и способны принести дополнительную прибыль, только надо знать и уметь как ими пользоваться. Компания заинтересована в том, чтобы ее патенты работали на прибыль и успешную конкуренцию.

Управление согласно экономическому словарю — это руководство, направление чей-либо деятельности или процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации. Управление предполагает принятие соответствующих решений. Эффективность управления с извлечением максимальной выгоды зависит от подготовленной информационной базы, на основе которой и принимаются те или иные решения руководителем. Для принятия эффективного управленческого решения по ОИС необходимо наличие полной и достоверной информации о технико-экономических преимуществах данного объекта, о рынке, внешних факторах — политических, социально-экономических, а также внутренних — состояния дел внутри предприятия (финансовых, кадровых). Характеристики ОИС анализируются с учетом целей и задач предприятия, а также с учетом всех перечисленных выше факторов.

Кроме того, для эффективного управления ОИС должна быть разработана соответствующая стратегия на уровне высшего руководства, сформирован административный орган с наделенными полномочиями и ответственностью, в который должна поступать вся информация, касающаяся ОИС.

Управлять ОИС в процессе коммерциализации необходимо на каждом этапе, стадии от «идеи до производства и реализации готового продукта», т.е. принимать решения, проводить или не проводить дальнейшие исследования по усовершенствованию полученного ОИС. Если проводить, то следует определить, в каком направлении, какие параметры усовершенствовать, патентовать или сохранить в режиме ноу-хау, какую выбрать стратегию патентной защиты. Выбор объекта и способа правовой охраны определяются стратегией бизнеса.

Получение патента может быть связано с реализацией наступательной стратегии — «меча», сопровождающейся дальнейшим увеличением собственных активов ИС, заключением союзов, приобретением других фирм и т.д. Получение монопольных прав на результаты исследований и разработок заставляет всех, кто использует аналогичные, но незащищенные результаты интеллектуальной деятельности, приобрести у их владельца разрешение на продолжение использования. Имея оформленные права на технологию производства продукции, даже не выпуская ее, можно на законном основании контролировать весь рынок и преследовать конкурентов. Кроме того, получение патента может быть связано с выбором оборонительной стратегии — «щита». Основной целью данной стратегии является снижение вероятности атаки конкурента.

Следует отметить преимущества патентной защиты ОИС:

  • • приобретение законной монополии на ОИС;
  • • гарантированная мировая новизна и высокий технический уровень ОИС;
  • • дополнительная реклама в связи с публикацией в бюллетенях различных стран мира;
  • • возможность получения дохода при коммерциализации;
  • • значительное увеличение стоимости при реализации ОИС путем продажи лицензии.

Первым шагом при организации правовой охраны коммерциализу- емых результатов исследований является аудит накопленных разработок и отбор тех, которые непосредственно связаны с планируемым бизнесом. Несвоевременная или некачественная правовая защита технологии часто является причиной отказа в инвестициях даже при наличии высокой рыночной актуальности инновации.

Когда ИС находится под правовой охраной и имеется спрос на продукцию и/или услуги, охраняемые на рынке правами интеллектуальной собственности, она может стать ценным деловым активом. Активы ИС могут также существенно повысить стоимость предприятия в случае продажи или слияния и зачастую могут быть главными и единственными истинно ценными активами. Права на ИС могут повысить стоимость или ценность предприятия в глазах инвесторов и финансовых учреждений, быть объектом, обеспечивающим дополнительное финансирование бизнеса. Этого можно достичь путем использования патентов в качестве объекта залога либо путем увеличения уставного капитала без привлечения денежных средств за счет внесения в него прав на ИС.

Для начинающего предпринимателя особенно актуальна возможность формирования уставного капитала при создании новых предприятий или вклада в совместную деятельность путем передачи объектов интеллектуальной собственности без отвлечения денежных средств. Это помогает, не располагая материальными ресурсами для формирования большого по размерам уставного капитала, занять активную позицию на рынке с точки зрения платежеспособности, ликвидности, кредитоспособности.

Стратегическое использование активов ИС в собственном производстве может существенно повысить конкурентоспособность товаров и услуг предприятия на жестких конкурентных рынках как внутри страны, так и на международном уровне.

Кроме того, патенты на ОИС могут выступать в качестве объектов коммерческих сделок. ИС может принести доход предприятию благодаря лицензированию, уступке патентов, а также продаже продуктов и услуг, основанных на ИС. Это может существенно увеличить долю предприятия на рынке и увеличить чистую прибыль.

В некоторых случаях посредством патента можно получить доступ к технологиям других компаний через использование соглашений о перекрестном лицензировании. Это возможно, когда патенты пред- приятий-партнеров представляют взаимный интерес.

В случае использования интеллектуальной собственности, принадлежащей другим лицам, необходимо подумать о ее покупке или о приобретении прав на ее использование путем получения лицензии с тем, чтобы избежать споров и последующей дорогостоящей тяжбы. Знания о наличии чужих прав на ИС позволят избежать финансовых потерь от их нарушения, имея в виду угрозы дорогостоящих судебных процессов. Приобретение прав на передовую технологию может оказаться сильным оружием против нападок конкурентов. В настоящее время возросло количество компаний, использующих патенты при переговорах с потенциальными конкурентами или партнерами.

Управление интеллектуальными активами, защищенными патентами, позволяет осуществлять стратегию оптимизации финансовохозяйственной деятельности, которая связана с возможностями учета различных операций с нематериальными активами, в том числе путем снижения налога на прибыль в связи с уменьшением налогооблагаемой базы на величину амортизации нематериальных активов и величину затрат на создание объектов интеллектуальной собственности, экономии отчислений на зарплату при оплате труда через авторское вознаграждение за создание объектов интеллектуальной собственности, экономии подоходного налога физических лиц (владельцев объектов интеллектуальной собственности).

Снижение налога на прибыль при использовании нематериальных активов при одновременном формировании полезных для предприятия амортизационных фондов согласно Положению по бухучету долгосрочных инвестиций от 30.12.1993 г. № 160 связано с возможностью предприятий самостоятельно устанавливать сроки амортизации в пределах от 1 года до 10 лет. Стоимость нематериальных активов при постановке на учет определяется по величине затрат при их создании или приобретении и расходов, необходимых для доведения до состояния, пригодного к использованию. Для уменьшения налога на прибыль с предприятий существует возможность отнесения на себестоимость продукции всех затрат, связанных с процессом создания интеллектуальной собственности на самом предприятии. Эта льгота определена постановлениями Правительства РФ от 05.08.1992 г. № 552 и от 01.07.1995 г. № 661. Причем затраты, связанные с выплатой вознаграждений за изобретения и рационализаторские предложения, а также вознаграждений за содействие изобретательству относятся по элементу «Прочие затраты» и не включаются в фонд заработной платы, следовательно, и отсутствуют отчисления во внебюджетные фонды на социальные нужды.

В соответствии с Инструкцией Госналогслужбы РФ от 29.06.1995 г. № 35 (п. 37 раздела 3) при выплате вознаграждений авторам изобретений и промышленных образцов учитываются документально подтвержденные расходы в порядке, определяемом Постановлением Правительства РФ от 28.05.1992 г. № 355. Если указанные расходы не могут быть подтверждены документально или подтверждаются не полностью, то они учитываются по нормативам, приведенным в приложении к Постановлению № 355, исходя из которого авторы имеют право вывести из-под налогообложения 30% от суммы вознаграждения, полученного за первые два года использования объекта интеллектуальной собственности.

Все физические лица, передающие принадлежащие им права на интеллектуальную собственность, наряду с вышеперечисленными льготами могут воспользоваться льготой по подоходному налогу, предусмотренной подпунктом «т» п. 1 ст. 3 Закона РФ «О подоходном налоге с физических лиц», согласно которому суммы, получаемые в течение года от продажи имущества (за исключением квартир, жилых домов, дач, садовых домиков, земельных участков), принадлежащего физическим лицам на праве собственности в части, не превышающей тысячекратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда, не включаются в совокупный доход и не подлежат налогообложению.

Преимущества использования интеллектуальных ресурсов для получения дополнительного дохода уже освоено многими предприятиями. Например, директор оформляет права на изобретение, получает патент на себя как на физическое лицо, затем передает их по лицензионному договору своему предприятию за вознаграждение, размер которого ежеквартально по акту уточняется и может включать в себя всю налогооблагаемую прибыль за этот период. Выплата вознаграждения входит в состав себестоимости, но без отчислений во внебюджетные фонды. Директор получает вознаграждение, не облагаемое подоходным налогом, в пределах до 1000 МРОТ.

Факт получения патентной охраны на результаты интеллектуальной деятельности является одним из средств рекламы продукта. Таким образом, получение патента может быть связано также с реализацией стратегии создания рекламного имиджа. Информирование о правовой охране выпускаемой продукции или о работе по лицензии известного производителя всегда говорит об уникальности используемой технологии, а значит, и об уникальности производимой продукции.

В каждом отдельном случае предприятия должны решать, как наилучшим образом эксплуатировать свои интеллектуальные активы внутри страны и на международном уровне. Для эффективного управления необходимо строить стратегию по управлению ИС с использованием всевозможных вариантов применения ОИС. Но для обеспечения возможности извлечения выгод из владения правами на ИС должна быть определена их стоимость, которая должна учитываться в бухгалтерских документах предприятия в качестве нематериального актива.

Очень часто руководители предприятий не оценивают должным образом стоимость прав на интеллектуальную собственность и недооценивают ее потенциал в плане предоставления возможностей для получения в будущем прибыли или других выгод. Однако нематериальные активы предприятия в последнее время приобретают даже большую ценность, чем материальные активы. Поэтому нематериальные активы привлекают все большее внимание, и предприятия должны стремиться к лучшему использованию своих нематериальных активов.

В процессе исследования малых предприятий научно-технической сферы установлено, что вопросам правовой охраны ИС в последние годы стало уделяться достаточно много внимания. Некоторые предприятия начали не просто получать отдельные патенты, но и формировать портфели патентов. Однако должного внимания учету, постановке на баланс и управлению этими активами не уделяется. Непонимание особенностей оформления и учета полезной для предприятия информации часто не позволяет превратить ее в активы и включать в хозяйственный оборот для уменьшения затрат и получения дополнительного дохода.

На большинстве и малых, и больших российских предприятий в настоящее время можно увидеть ситуацию, когда выпускается продукция, поступает выручка, а технология, по которой работает производство, не оприходована. Если что-то не учтено, то возникает возможность использовать это без согласия владельца, при этом занижается себестоимость, переплачивается налог на прибыль, не формируются соответствующие фонды развития.

Защита интеллектуальной собственности в России. Отстаивание прав интеллектуальной собственности связано с развитием гражданского, уголовного, административного, трудового права и многих других областей права. Например, невозможность предъявления к работнику требования возместить ущерб от упущенной выгоды согласно действующему в настоящее время трудовому законодательству существенно ограничивает права работодателя по отстаиванию прав интеллектуальной собственности. Ведь ценность исключительных прав заключается именно в будущем доходе от предоставленных законодателем преимуществ на рынке [13].

Как правило, за защитой нарушенного права обращается сам правообладатель или тот, кто получил от него право на использование интеллектуальной собственности с полномочиями самостоятельно защищать это право. Споры и разногласия, связанные с созданием, правовой охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности, в соответствии со ст. 11 ГК РФ в зависимости от состава спорящих сторон подлежат рассмотрению судом общей юрисдикции или арбитражным судом. По соглашению сторон возможно также третейское рассмотрение спора негосударственными арбитражами.

Обладатель исключительных авторских прав может обоснованно требовать:

  • • признания прав;
  • • восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
  • • возмещения убытков, включая упущенную выгоду;
  • • взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторских и смежных прав;
  • • выплаты компенсации в сумме от 10 до 50 000 минимальных размеров оплаты труда вместо возмещения убытков или взыскания дохода.

По решению суда предлагаемые к продаже без разрешения правообладателя (контрафактные) экземпляры произведений или фонограмм подлежат обязательной конфискации. Конфискованные контрафактные экземпляры подлежат уничтожению, за исключением случаев их передачи обладателю авторских или смежных прав по его просьбе. Суд может вынести решение о конфискации также материалов и оборудования, используемых для изготовления и воспроизведения контрафактных экземпляров произведений или фонограмм.

Меры гражданско-правовой защиты от незаконного использования товарного знака включают в себя требования:

  • • о прекращении нарушения;
  • • о взыскании причиненных убытков;
  • • об удалении с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, либо об уничтожении изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения;

• о публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего.

Споры, связанные с нарушением патентных прав, кроме споров, относящихся к компетенции Высшей патентной палаты, обычно относятся к гражданско-правовым искам о (об):

  • • авторстве на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение;
  • • установлении патентообладателя;
  • • нарушении исключительного права на использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности и других имущественных прав;
  • • заключении и использовании лицензионных договоров на использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности;
  • • праве преждепользования;
  • • выплате вознаграждения автору.

По требованию патентообладателя или обладателя исключительной лицензии (если иное не предусмотрено лицензионным договором), а по селекционным достижениям также по требованию Госко- миссии нарушение патента (свидетельства) должно быть остановлено, а физическое или юридическое лицо, виновное в нарушении патента, обязано возместить причиненные убытки. Мерами по обеспечению иска могут быть:

  • • наложение ареста на имущество или денежные средства, принадлежащие ответчику;
  • • запрещение ответчику совершать определенные действия;
  • • запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора.

В случае необходимости допускается принятие нескольких мер по обеспечению иска.

При наличии достаточных данных о нарушении авторских и смежных прав, за которое в соответствии с законодательством предусмотрена уголовная ответственность, орган дознания, следователь или суд обязаны принять меры для обеспечения предъявленного или возможного в будущем гражданского иска путем розыска и наложения ареста на экземпляры произведений и фонограмм, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, а также на материалы и оборудование, предназначенные для их изготовления и воспроизведения, а в необходимых случаях — путем изъятия и передачи их на ответственное хранение.

К настоящему времени на законодательном уровне вопросы предоставления государству прав на объекты ИС созданные за счет бюджетных средств, еще не в полной мере урегулированы. Эти вопросы решаются путем внесения изменений и дополнений в действующее законодательство об интеллектуальной собственности.

Определилась позиция законодателя относительно прав государства на объекты ИС, которая состоит в следующем:

  • • вопросы распределения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности решаются в рамках государственного контракта (договора);
  • • права закрепляются за исполнителем работ, если государственным контрактом не установлено, что эти права имеет Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик;
  • • при закреплении прав за исполнителем Российская Федерация может безвозмездно использовать данный объект для федеральных государственных нужд.

Патентный закон РФ, Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем», Закон РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» дополнены нормами, обеспечивающими возможность закрепления за государством, а также субъектами РФ прав на соответствующие объекты. Содержание этих положений в каждом законе сформулировано следующим образом:

  • • Исключительное право на объект интеллектуальной собственности, созданный при выполнении работ по государственному контракту для государственных нужд, принадлежит исполнителю (подрядчику), если государственным контрактом не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, от имени которых выступает государственный заказчик.
  • • Если в соответствии с государственным контрактом исключительное право принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, государственный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев с момента его уведомления в письменной форме исполнителем о получении результата, способного к правовой охране.
  • • Если в течение указанного срока государственный заказчик не подаст заявку на регистрацию исключительных прав, то правообладателем становится исполнитель, при этом правообладатель по требованию государственного заказчика обязан предоставлять указанному им лицу (лицам) неисключительную безвозмездную лицензию на использование такого объекта интеллектуальной собственности в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для федеральных государственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации.

В разрабатываемых подзаконных актах механизм закрепления за государством прав на результаты научно-технической деятельности, полученные на средства бюджета, будет учитывать, что эти результаты состоят из двух групп:

  • 1) отчетная документация, т.е. результаты, которые исполнитель обязан создать в соответствии с техническим заданием и права на использование которых согласно Гражданскому кодексу РФ устанавливаются контрактом (договором);
  • 2) результаты интеллектуальной деятельности, т.е. результаты, которые формально не включены в техническое задание, но которые при соответствующем оформлении и выполнении определенных, включая дополнительные затраты, процедур могут получить правовую охрану в виде объектов промышленной собственности, авторского права или коммерческой тайны.

Для российских предпринимателей часто возникает вопрос правовой охраны результатов проведенных ранее исследований и разработок. До 1992 г. почти вся научно-техническая продукция создавалась за счет централизованного финансирования. Научно-технические организации, в которых она создавалась, независимо от их организационно-правовой формы не вправе самостоятельно вводить такие разработки в хозяйственный оборот. Тем более это относится к частным лицам, даже если они являются авторами.

Для коммерциализации результатов исследований и разработок необходимо иметь доказательства, подтверждающие права на такие результаты. Пока еще это весьма актуально, ведь очень многое, что имеется в настоящее время на рынке технологий, начинало разрабатываться ранее и на средства федерального бюджета. Это отражено в отчетах и соответствующих финансовых документах, которые всегда могут быть найдены заинтересованными лицами. Поэтому лучше заранее заключить договор с вузом или НИИ, где начиналась разработка, о передаче разработки для коммерциализации. На этом этапе проще договориться о малой доле, чем потом при достижении коммерческого успеха. Это будет только договор о доле материнской организации в будущем предприятии. Договор о передаче прав на стадии «отпочкования» от материнской организации часто не имеет существенного материального значения, так как коммерчески значимые результаты еще не получены и существующие патенты не защищают продукцию, которую планируется выпускать. Однако бывают исключения, когда в материнской организации были получены базовые патенты, которые послужат основой для дальнейших усовершенствований.

Как известно, права на результаты исследований и разработок по российскому законодательству могут возникнуть по закону или из договора. Законодательные акты с 1992 г., регулирующие отношения собственности при создании объектов авторского и патентного права, по закону дают приоритет не автору, а работодателю. Автор может получить права только в том случае, если работодатель откажется в пользу автора в течение четырех месяцев после получения информации о новом техническом решении. Причем желательно оформить отказ письменно (хотя законодательство этого и не требует, но лучше подстраховаться). Все остальные возможности получения прав следуют из договорных отношений, в которые вступают стороны при создании и передаче результатов исследований и разработок.

Итак, как же поступить с ранее выполненными НИОКР? Для всех, кто планирует включить их в хозяйственный оборот, в настоящее время механизм включения законодательно еще не урегулирован.

В 1998 г. были приняты два указа Президента РФ, а в 1998 и 1999 гг. во исполнение этих указов были приняты постановления Правительства РФ, на основании которых права на результаты научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета, принадлежат РФ. Это давало правовую защиту интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов НИОКР военного, двойного и специального назначения и использования результатов научно-технической деятельности. Однако не обеспечивался баланс интересов всех участников процесса коммерциализации результатов исследований и разработок. К тому же закрепление прав за Российской Федерацией не только предусматривает ответственность за использование результатов, но и несет в себе дополнительную финансовую нагрузку на бюджет. Потребуются средства на обеспечение правовой охраны результатов НИОКР (до 10% от их стоимости), на предупреждение судебных исков о нарушении патентной чистоты и др. Принятие этих нормативных правовых актов не изменило существенным образом ситуацию с вовлечением объектов интеллектуальной собственности и других результатов научно-технической деятельности в гражданский оборот. В настоящее время у научной общественности и у руководителей ведущих предприятий страны начало складываться понимание роли и места интеллектуальной собственности в экономике в рыночных условиях хозяйствования.

Распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2001 г. № 1607-р утверждены Основные направления реализации государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно- технической деятельности. В основу заложен принцип привлечения инвестиционных внебюджетных средств и снятия с государства несвойственной ему функции — коммерциализации результатов научно-технической деятельности и бремени соответствующих расходов. Основная роль государства — регулирование процессов правовой охраны и использования этих результатов в гражданском обороте.

Некоторой спецификой обладает законодательное регулирование подрядных работ для государственных нужд. Подрядные проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения потребностей государства или субъекта Российской Федерации и финансируемые за счет средств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников, осуществляются на основе государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд. По такому контракту заказчиком выступает государственный орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами, или организация, наделенная соответствующим государственным органом правом распоряжаться такими ресурсами, а подрядчиком — юридическое лицо или гражданин. В роли государственного заказчика могут выступать федеральные органы исполнительной власти, федеральное казенное предприятие и государственное учреждение. Госзаказчика в каждом случае определяет Правительство РФ. Необходимые федеральные средства, в том числе валютные, выделяются госзаказчику, ответственному перед Правительством РФ за выполнение программы.

Государственные заказчики определяются в целях организации работы по выполнению целевых программ и иных государственных нужд. Государственные заказчики не выступают в роли самостоятельных хозяйствующих субъектов. Они лишь выполняют функции по обеспечению реализации программ, удовлетворению иных государственных нужд, действуя от имени и в интересах государства в пределах представленной им компетенции. Отношения между государственным заказчиком и исполнителем регулируются договором, в котором предусматривается и порядок финансирования.

Права государства на результаты НИОКР военного, специального и двойного назначения определены в Постановлении Правительства РФ от 29 сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения» с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 1999 г. № 1388 (далее — Постановление № 1132). Под результатами НИОКР двойного назначения понимаются результаты научно-технической деятельности, относящиеся в целом к объектам двойного назначения или к принципиально важным частям объектов двойного назначения, экспорт которых контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением № 1132 права на вышеуказанные результаты интеллектуальной деятельности, полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и за счет средств федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации, если до вступления в силу постановления они не являлись объектами исключительного права физических или юридических лиц, а также если информация об указанных результатах не являлась общедоступной.

Особенности бухучета нематериальных активов предприятия. Нематериальные активы (НМА) — долгосрочные права, обеспечивающие его владельцу определенный доход или иную пользу, обладающие стоимостью и не имеющие материально-вещественного содержания. При отнесении объектов к нематериальным активам необходимо руководствоваться Гражданским кодексом РФ (ст. 2, 128, 138, 139, 150,151, 152).

Основным документом, регулирующим бухгалтерский учет НМА, является ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина России от 16.10.2000 г. № 91, вступившего в силу с 01.01.01 г. Однако вступление в силу с 01.01.2002 г. гл. 25 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» требует от предприятий наряду с бухгалтерским учетом организацию и налогового учета.

НМА относятся к внеоборотным активам организации и отражаются в бухгалтерском балансе по строкам 110-113. Синтетический учет НМА осуществляется на счете 04 «Нематериальные активы» в первоначальной оценке с учетом путей их поступления на баланс предприятия. Аналитический учет ведется по отдельным объектам НМА.

В соответствии с бухучетом права могут быть отнесены к НМА и приняты к бухучету только при выполнении всех условий, указанных в п. 3. р. 1 ПБУ 14/2000, а именно:

  • • отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
  • • возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества;
  • • использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказания услуг либо для управленческих нужд организации;
  • • использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
  • • организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
  • • способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
  • • наличие надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.).

Основным признаком, по которому один инвентарный объект отличается от другого, служит выполнение им самостоятельной функции в производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо его использование для управленческих нужд организации. Сведения об инвентарном объекте, используемом в организации и приносящем доход, заносятся в унифицированную форму первичной учетной документации НМА-1 «Карточка учета НМА», утвержденную постановлением Госкомстата от 30.10.1997 г. № 71а.

Следует обратить внимание на проблемы, возникающие при определении исключительного права у организации на программу для ЭВМ [13].

  • 1. Права на программу ЭВМ могут быть получены на основе авторского договора — заказа с автором — физическим лицом, не работающим на предприятии. При заключении авторского договора обязательно указание в тексте договора на то, что «исключительные имущественные права на разрабатываемые объекты принадлежат заказчику», а «автору принадлежат исключительные неимущественные права». Таким образом, автор может использовать программу или БД только в личных целях и не имеет право передавать третьим лицам. Если этот пункт отсутствует, заказчик не имеет права поставить на баланс и амортизировать из-за отсутствия исключительных прав.
  • 2. Разработчик может принять физическое лицо на работу для целей разработки программы ЭВМ (в соответствии со ст. 3, 4, 5 Закона от 29.11.2002 г. № 177-ФЗ «О внесении изменений в закон РФ о правовой охране программ для ЭВМ и БД», Законом от 09.07.2002 г. № 82 «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О правовой охране топологий...»). Статьи 3 и 4 устанавливают отношения между работником и работодателем: если физическое лицо принимается на работу, то права принадлежат работодателю, при этом обязательно должны быть прописаны цели работ данного физического лица — разработка программного продукта. Это может быть зафиксировано также и в должностных инструкциях.
  • 3. Права на программу ЭВМ могут быть получены по договору уступки, который желательно зарегистрировать в Роспатенте (Приказ Роспатента от 29.04.2003 г. № 64).

Обязательное использование ИС в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд организации предписывает п. 3(в) ПБУ 14/2000. Возникают вопросы учета НМА в вузах и НИИ при их использовании и что можно считать использованием НМА.

Если в НИИ или вузе есть ИС, но не может использоваться, так как нет производства, для таких организаций использованием считается заключение лицензионных договоров при обязательном указании в учредительных документах такого вида деятельности, как «предоставление на систематической основе в пользование другим лицам исключительных имущественных прав на основе лицензионных договоров». Таким образом, лицензионные соглашения относятся к НМА и могут амортизироваться на оставшийся срок действия патента. При этом оказание услуг третьим лицам по продвижению интеллектуальной собственности на рынок должно быть на систематической основе.

Использование должно быть подтверждено документально, например актом приемки, подтверждающим начало использования ОИС, актом об установления срока полезного использования. Основным критерием отнесения объектов к НМА является долгосрочность использования — минимум 13 месяцев, максимум — 20 лет.

После составления актов приемки ИС и установления срока полезного использования на НМА открывается учетная карточка.

Первоначальная стоимость НМА накапливается на счете Д 08 (08- 5) «Приобретение НМА» или 08 (08-8) — для НИОКР и Технологических работ (ТР) в соответствии с Приказом № 38. На счете 08 отражаются любые затраты, связанные с НМА.

В соответствии с п. 3(e) ПБУ 14/2000 НМА должны характеризоваться способностью приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. Однако не все материальные активы могут приносить доход. Поэтому при принятии таких активов к учету необходимо составлять приказ о том, что он не принесет дохода, но будет приносить выгоду, т.е. давать положительный эффект. При этом необходимо охарактеризовать, в чем будет выражаться данный эффект (например, в охране труда, здоровья и т.д.). Основным стимулирующим фактором учета объектов интеллектуальной собственности в качестве НМА на предприятии является освобождение с 01.01.2004 г. от уплаты на них налога на имущество. Эта норма обозначена в гл. 30 НК и введена от 11.11.2003 г. № 139-ФЗ. Таким образом, НМА не являются объектом налогообложения — налогом на имущество. Амортизация НМА производится только с 04 счета.

По тем НМА, которые приносят доход, доходность (рентабельность) рассчитывается по следующей формуле:

R = P/Vb ,

где Р — прибыль (часть прибыли, выделенная экспертным путем), полученная от реализации продукции, работ, услуг, произведенных с использованием данного НМА; Vb — среднегодовая стоимость НМА, доходность которого определяется.

С января 2004 г. в соответствии с гл. 30 НК РФ среднегодовая стоимость НМА Vb определяется по-новому. Приведем пример. Предположим, что первоначальная (остаточная) стоимость актива на 01.01.2003 г. составила 120 тыс. руб. В учетной политике предприятия определен линейный метод расчета амортизации 1% в месяц или 3% в квартал. Прибыль от использования НМА составила 48 тыс. руб. Таким образом, 3% от 120 тыс. руб. составит 3,6 тыс. руб., следовательно, каждый квартал стоимость НМА будет уменьшаться на 3,6 тыс. руб.

На 01.04.2003 г. стоимость НМА составит 120 тыс. руб. - 3,6 тыс. руб. = 116,4 тыс. руб.

На 01.07.03 — 120 тыс. руб. - 7,2 тыс. руб. = 112,8 тыс. руб.

На 01.10.03 — 120 тыс. руб. - 10,8 тыс. руб. = 109,2 тыс. руб.

На 01.01.04 — 120 тыс. руб. - 14,4 тыс. руб. = 105,6 тыс. руб.

Vb = (120 + 116,4 + 112,8 + 109,2 + 105,6)/5 = (564)/5 = 112,86 тыс. руб.

R = P/Vb = 48/112,8 = 0,425.

Вывод: рентабельность от использования НМА в производстве составила 42,5%.

В соответствии с и. 3(ж) ПБУ 14/2000 необходимо наличие надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих существование актива и исключительного права у организации на результаты ИД. В качестве таких документов могут выступать охранные документы на ОИС или договоры.

Оценка НМА при постановке на баланс. Существует пять возможных путей приобретения НМА в бухгалтерском учете (в налоговом учете — только два пути):

  • 1. Приобретение со стороны на основе договора уступки исключительных прав.
  • 2. Создание в собственном производстве.
  • 3. Поступление в качестве вклада в уставные складочные капиталы (на основе договора уступки).
  • 4. Получение по договору дарения безвозмездно и безвозвратно.
  • 5. Получение на основе договора уступки исключительных прав, предусматривающих оплату не денежными средствами (бартером).

Рассмотрим подробнее каждый пункт.

  • 1. Первоначальная стоимость — стоимость договора уступки (08 счет) за исключением уплачиваемого НДС (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда НМА приобретается для целей производства продукции на экспорт). Экспорт не облагается НДС. В первоначальную стоимость могут быть включены и другие расходы, например оплата услуг патентных поверенных, оценщика (счет 08-5), т.е. расходы, связанные с привлечением посреднических организаций, текущие расходы, связанные с приведением НМА в состояние, пригодное к эксплуатации, — монтаж, демонтаж и другое (не капитальные). НМА ставится на счет в полной стоимости кредиторской задолженности. Это означает, что при поквартальной оплате приобретенного патента на 08 счете отражается итоговая сумма покупки.
  • 2. При создании НМА в собственном производстве учитываются все расходы, связанные с его созданием, за исключением НДС: материальные затраты, оплата труда, услуги сторонних организаций, патентные пошлины. При этом в соответствии с письмом Минфина от 15.04.1999 г. № 16-00-14-365 текущие пошлины, например уплаченные за продление срока действия товарного знака, относятся на себестоимость работ, услуг. В случае, если патент не используется, но поддерживается в силе, пошлины уплачиваются за счет прибыли предприятия.

В ст. 765 и 875 ГК определены отношения между заводом и НИИ при выполнении НИОКР, в соответствии с которыми права на охраноспособные объекты, которые будут получены в результате выполнения НИОКР, принадлежат организации — заказчику. Однако в законодательстве отсутствует обязательство у заказчика по выплате авторского вознаграждения. Поэтому рекомендуется заключать дополнительный договор между заказчиком и исполнителем о выплате авторского вознаграждения:

  • • за создание изобретения;
  • • за использование в производстве заказчика;
  • • при заключении лицензионных договоров.

Такие соглашения могут быть рекомендованы к заключению и в случае уступки прав на ОИС по патенту.

Кроме того, при выполнении НИОКР необходимо выделять фактические затраты, связанные с созданием ОИС и оформлением заявочных документов, т.е. делать фактическую калькуляцию объектов, вычленяя из затрат по НИОКР. Это могут быть затраты, связанные с созданием опытного образца, его испытанием, заработная плата работников, амортизация оборудования, участвующего в испытаниях. Данная операция необходима в связи с тем, что существуют разные способы списания этих затрат.

3. При внесении в Уставной складочный капитал НМЛ оцениваются по рыночной стоимости, определенной сторонами, и ставятся на баланс по договору уступки (ст. 34 Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями).

В настоящее время ликвидирован порог в 200 МРОТ, который обязывал привлечение независимого оценщика. При внесении не денежного вклада в Уставной капитал необходимо прикладывать отчет независимого оценщика. Данное ограничение в 200 МРОТ = 20 тыс. руб. оставлено для обществ с ограниченной ответственностью в соответствии со ст. 15 Закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Статья 15 предусматривает, что независимый оценщик несет субсидиарную ответственность за завышение суммы оценки НМА, в результате которой общество может понести банкротство (в течение 3 лет). При этом деятельность оценщика подлежит страхованию. НДС НМА при внесении в Уставной капитал не облагаются, так как относятся к инвестициям.

  • 4. В соответствии со ст. 575 ГК дарение между коммерческими лицами возможно только в размере 5 МРОТ (500 руб.). В дар НМА может передавать некоммерческая организация (министерство, ведомство, ассоциация, объединение), физическое лицо, в том числе без образования юридического лица. В этом случае первоначальная стоимость НМА определяется на основе отчета независимого оценщика, которая соответствует рыночной стоимости НМА (безвозмездно и безвозвратно полученной), НМА ставятся на баланс и не облагаются налогом на прибыль. Однако налог на прибыль уплачивается на амортизационные отчисления, которые фиксируются как доходы будущих периодов.
  • 5. При получении НМА по договору уступки, оплата по которому осуществляется не денежными средствами, стоимость НМА определяется исходя из стоимости товаров, передаваемых организации. Если такую стоимость нельзя определить самостоятельно, также привлекается оценщик.

В соответствии с п. 12 р. П ПБУ 14/2000 стоимость НМА, по которым они приняты к бухучету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ. На счете Д 08 (08-6) «Приобретение НМА» НМА стоит до тех пор, пока не будет составлено два акта: об использовании и о сроках полезного использования.

НМА вводится в оборот приказом по предприятию, к которому прилагаются акты, например Р-2 (об использовании). Акты должны быть утверждены руководителем предприятия и на момент подписания приказа НМА введены в оборот. При этом бухгалтер относит этот НМА на счет 04: Д 04 «НМА» (в сумме первоначальной стоимости); К 08 (счет 08-5) (в сумме первоначальной стоимости).

Амортизация НМА. Амортизация НМА начисляется с месяца, следующего за началом использования НМА. Срок начисления амортизации определяется установленным сроком его полезного использования, оформляемого актом исходя из:

  • • срока действия охранного документа;
  • • ожидаемого срока использования актива, установленного организацией, в течение которого НМА будет приносить доход.

Порядок установления срока полезного использования определен в разделе Ш п. 17 ПБУ 14/2000. Все НМА в бухгалтерском учете подлежат амортизации. В бухгалтерском учете разрешено амортизировать товарный знак, при этом сроком его полезного использования признаются первые 10 лет. Письмо Минфина РФ № 04-02-14/М от 17.04.1999 г. определяет сроки полезного использования объектов авторского права, в соответствии с которым и исходя из международного опыта по программам ЭВМ срок полезного использования не превышает 5 лет.

Бухгалтерским учетом определены следующие способы начисления амортизации:

  • • линейный;
  • • способ уменьшаемого остатка;
  • • способ списания стоимости, пропорционально объему продукции, услуг, работ, произведенных с использованием данного НМА.

Из перечисленных способов в бухгалтерском учете предприятиям рекомендуется применять линейный способ начисления амортизации, который рассчитывается по формуле: К = (1/п)х 100%, где К — норма амортизации; n— количество месяцев срока полезного использования.

Например, если первоначальная стоимость НМА составляет 100 тыс. руб., а срок полезного использования — 10 лет (120 мес.), то К = (1/120)х 100% = 0,833. Следовательно, амортизация составит 100 тыс. руб.х0,833 = 833 руб. в месяц.

Существует два способа накопления суммы по амортизационным отчислениям: на счете 05 либо уменьшение первоначальной стоимости объекта — кредитного остатка на счете 04. В данном случае бухгалтерские проводки будут выглядеть следующим образом:

1. С использованием счета 05:

Д 20 (23) «Основное производство»

К 05 «Амортизация НМА».

2. Д 20 «Основное производство»

К 04 «НМА».

В любом случае амортизация относится на затраты, связанные с производством. Если применяется второй способ, после истечения срока амортизации НМА снова можно условно оценить и поставить на баланс (под налогооблагаемую прибыль), оценить, заплатить налог на прибыль и амортизировать: Д 04 К 99.

Приведем пример. 230 тыс. руб. — стоимость полезной модели (ПМ) по договору уступки. Зафиксировали ее на Д 04 — 230 тыс. руб. Через два года продаем ПМ. На момент продажи — 80 тыс. руб. самортизировал ось (счет 05). Таким образом, на момент продажи бухгалтер обязан сделать следующие проводки:

Д 04 «ПМ» — 230 тыс. руб.

Д 20 80 тыс. руб.

К 05 80 тыс. руб.

После реализации:

Д 91 (91-2) — 150 тыс. руб. - остаточная стоимость (230 -

- 80 = 150)

К 04 150 тыс. руб.

Д 05 «Амортизация» 80 тыс. руб.

К 04 80 тыс. руб.

Выбытие НМА. Выбытие НМА осуществляется по следующим причинам:

  • • в результате реализации исключительных прав;
  • • при вложении в уставной капитал по договору уступки, оформляется актом о выбытии;
  • • по причине нецелесообразности дальнейшего использования, оформляется актом о списании;
  • • по причине полной амортизации, оформляется актом о списании.

Карточка учета НМА — 1 закрывается на основании акта о выбытии или акта о списании.

Особенности учета НМА по лицензионным договорам (у лицензиара и лицензиата). Учитывается право, полученное в пользование на основе лицензионных договоров (исключительная, неисключительная, открытая лицензия), авторских договоров (о передаче исключительных, неисключительных прав на использование произведений науки, литературы, искусства), договоров коммерческой концессии и других аналогичных договоров, заключенных в соответствии с установленным законодательством РФ порядком.

НМА отражается на балансе правообладателя. В случае исключительной лицензии лицензиару следует отражать НМА на субсчете счета 04 (куда и в соответствии с какими действиями направлен НМА):

  • 04-1 «НМА на праве собственности»;
  • 04-2 «НМА на праве исключительной лицензии»;
  • 04-3 «НМА, переданные на основе лицензионного договора в совместную деятельность»;
  • 04-4 «НМА, переданные по договору доверительного управления имуществом»;

Д 04-2 (балансовая стоимость) — поступление с правом собственности;

К 04-1 (балансовая стоимость) — на право исключительной лицензии.

НМА у лицензиата учитывается на забалансовом счете. Существуют три формы платежей: паушальный — единовременный, роялти — периодический, смешанный. Если имеет место роялти, то эти платежи по мере их перечисления относятся на себестоимость. Данная операция в бухгалтерском учете совпадает с налоговым учетом.

Фиксированная оплата (паушальный платеж) отражается следующим образом. Если лицензиат получил лицензию с паушальной оплатой 120 тыс. руб. (без НДС) на срок 5 лет (60 мес.), то делаются следующие проводки:

1. Д 76 «Расчеты с Дебиторами и Кредиторами» — 144 тыс. руб. в том числе НДС 24 тыс. руб.

К 51 «Расчетный счет» — 144 тыс. руб.

2. Д 97 «Расходы будущих периодов» — 120 тыс. руб.

К 76 — 120 тыс. руб.

3. Д 19(19-2) «НДС по НМА» — 24 тыс. руб.

К 76 — 24 тыс. руб.

При этом рекомендуется направить письмо в налоговую инспекцию о возмещении НДС. Налоговая инспекция, как правило, в таких случаях требует представление акта о внедрении данного НМА в производство. НДС возмещается только по результатам введения НМА в хозяйственный оборот. После получения согласия налоговой службы на возмещение НДС (24 тыс. руб.) данная операция в бухгалтерии должна быть отражена следующим образом:

4. Д 68 «Расчеты по налогам и сборам» — 24 тыс. руб.

К 19 (19-2) «НДС по НМА» — 24 тыс. руб.

Все операции за исключением инвестиционных и экспортируемых облагаются НДС, однако данный налог является возмещаемым.

Примеры к разделу 4

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >